Вопросы и ответы

02.05.2024

В какой момент официально прекращается брак при его расторжении?

Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов.

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации, брак может быть расторгнут в судебном порядке - в судах общей юрисдикции, и в административном порядке - в органах ЗАГС.

В соответствии со статьей 25 Семейного Кодекса, брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака.

Вспомогательные строения и сооружения, которые могут возводиться без выдачи разрешения на строительство

По общему правилу, предусмотренному статьёй 51 Градостроительного кодекса РФ, строительство и реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, выданного органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

За строительство или реконструкцию объекта капитального строительства, осуществляемые без полученного в обязательном порядке разрешения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Помимо этого, здание, сооружение или другое строение, возведённые или созданные на земельном участке без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, признаётся в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой и подлежит сносу или приведению в соответствие с установленными параметрами за счёт лица, которое её возвело. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Одновременно с этим пункт 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ предусматривает, что выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования.

С 1 сентября 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 04.05.2023 № 703, определяющее критерии отнесения строений и сооружений к вспомогательным, которые могут возводиться рядом с основным зданием без разрешения на строительство. В частности, определяется площадь, месторасположение, высотные и иные параметры вспомогательных объектов в зависимости от различных случаев строительства.

Так, строение и сооружение является строением и сооружением вспомогательного использования, если соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

1) строится на одном участке с основным строением, предусмотрено проектной документацией основного объекта и предназначено для его обслуживания.

2) не является особо опасным, технически сложным и уникальным, его площадь составляет не более 1,5 тысяч кв. м, оно не требует санитарных зон и размещается на основном участке, либо на смежных, либо на не имеющем общих границ с основным, если строения технологически связаны.

3) располагается на участке для индивидуального жилищного строительства, для личного подсобного хозяйства, либо для блокированной жилой застройки, в том числе является сараем, баней, теплицей, навесом, погребом, колодцем или другой хозяйственной постройкой, соответствующей виду разрешенного использования участка, при этом не превышает трех этажей и 20 метров в высоту.

Как вернуть часть уплаченного НДФЛ за приобретенные лекарственные препараты?

Текст

Поделиться

Если раньше для получения вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно при покупке любого лекарства, выписанного врачом. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ и применяются в отношении доходов физических лиц с налогового периода 2019 года.

Для получения НДФЛ за приобретенные лекарственные препараты есть два способа:

-в конце года подать декларацию 3-НДФЛ;

-оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. Для этого необходимо в территориальной инспекции (или в личном кабинете налогоплательщика) получить уведомление о праве на вычет и предоставить его работодателю, который не будет удерживать подоходный налог из зарплаты до тех пор, пока работник не получит всю сумму вычета.

В обоих случаях для оформления понадобятся подтверждающие документы: рецептурный бланк, на котором должен стоять штамп «Для налоговых органов Российской Федерации», и кассовые чеки из аптеки. Рецепт может быть выписан врачом частной клиники или даже доктором, который работает в частном кабинете. Важно, чтобы у указанных лиц была лицензия на оказание медицинский услуг.

При покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов семьи необходимо подтвердить степень родства с ними (детей - свидетельство о рождении ребенка, для супруга - свидетельство о браке, для родителей - собственное свидетельством о рождении).

Но стоит помнить, что обязательным условием предоставления вычета является уплата налога на доходы физических лиц. Это может быть любой легальный доход, в том числе от сдачи в аренду квартиры или получили доход от продажи какого-то имущества.

Как можно обжаловать приговор суда, который вступил в законную силу и осужденный уже отбывает назначенное ему наказание?

Законом предусмотрена возможность оспорить судебное решение даже, если осужденный уже отбывает назначенное ему наказание. Порядок такого обжалования установлен главой 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).

Законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, может быть проверена судом кассационной инстанции по представлению прокурора или кассационным жалобам осужденного, оправданного, их защитников и законных представителей, потерпевших, а также иных лиц в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.

Как разъяснил Верховный суд Российской Федерации, ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является самостоятельным поводом для проверки судом кассационной инстанции вступившего в законную силу судебного решения (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»).

Порядок и сроки подачи кассационных жалобы, представления закреплены в статье 401.3 УПК РФ. Например, приговор и постановление мирового судьи подлежит обжалованию в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции. Для обжалования судебных решений, вынесенных мировыми судьями Рязанской области, таковым является Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Кассационная жалоба должна отвечать требованиям, предусмотренным статьей 401.4 УПК РФ. Например, кассационная жалоба должна содержать указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях (п. 5 ч. 1 ст. 401.4).

Если жалоба подана с нарушением таких требований, то подлежит возвращению без рассмотрения, что не препятствует лицу после устранения указанных судом нарушений вновь обратиться с кассационной жалобой.

В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции выносит одно из решений, предусмотренных ст.401.14 УПК РФ, например, может отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Критерии определения степени тяжести причиненного здоровью человека вреда, повлекшего психическое расстройство

Конституционный Суд указал, что по общему правилу часть первая статьи 111, часть первая статьи 112 УК РФ, а также пункт 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, относят наступление психического расстройства к основаниям для квалификации насильственного деяния как причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Наличие у лица психического расстройства может по-разному отражаться на его интеллектуальном и волевом уровне, в частности на способности к адекватному восприятию окружающей обстановки, к осознанию себя и к адекватному поведению. Исключая формальное приравнивание любого (даже неглубокого и кратковременного) расстройства психики потерпевшего по степени его тяжести к полной потере речи, зрения, слуха и к другим указанным в статье 111 УК РФ последствиям, существенно влияющим на качество жизни и социальное благополучие потерпевшего, Конституционный Суд отметил, что для физических повреждений оспариваемыми нормами предусмотрены критерии длительности расстройства здоровья или степени утраты общей трудоспособности.

В этой связи и в контексте принципов равенства и справедливости отсутствуют разумные основания не применять такого рода критерии и в случае причинения повреждений, повлекших психические расстройства, существенно не повлиявшие на психическое и социальное благополучие потерпевшего. Указанные нормы не противоречат Конституции РФ и ее статьям, поскольку не исключают - в случае, если психическое расстройство не относится к тяжелым и при этом отсутствуют предпосылки для длительного негативного влияния такого психического расстройства на социальное благополучие потерпевшего, - квалификацию деяния как причинения вреда здоровью средней тяжести.

Кто имеет право на внеочередное предоставление жилья?

Согласно ч.2 ст.57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:

- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире.

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, утвержден Приказом Минздрава России от 29.11.2012 №987н.

Если предоставить внеочередное жилье по договору социального найма невозможно, между тем проживать в существующем жилье опасно для жизни или здоровья, таких граждан временно, на период до разрешения вопроса, возможно переселить в жилье маневренного фонда.

Кто может быть материально ответственным лицом?

Работодатель может заключать индивидуальные договоры о полной материальной ответственности только с работниками определенных категорий. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержден Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85.

Согласно ст. 244 ТК РФ работодатель не вправе заключать письменные договоры о материальной ответственности, если должность работника или конкретная поручаемая ему работа не предусмотрена указанным Перечнем.

Можно ли взыскать компенсацию морального вреда за оскорбление?

Статья 5.61 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме

В силу ст. ст. 150, 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ч. 3 ст. 4.7 КоАП РФ споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, для взыскания компенсации морального вреда за оскорбление необходимо обратиться с иском в соответствующем судебном порядке.

Можно ли возместить причиненный вред здоровью при получении травмы в магазине?

Торговые организации должны обеспечивать безопасные условия для жизни и здоровья покупателей. Нередки случаи, когда посетители торговых объектов получают травмы в магазинах и торговых центрах, чаще всего при падении: поскальзываются на входе или выходе из-за наледи, снега, мокрого пола, спотыкаются о противоскользящие коврики, поддоны и паллеты.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Если посетитель магазина получил травму, связанную с организацией территории торгового объекта ненадлежащим образом, он имеет полное право обратиться в суд. Также следует обратиться в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать вред здоровью (при этом указать, в каком именно торговом объекте получена травма), установить виновника причинения вреда, в чьи обязанности входит содержание территории или помещения.

Мошенничество с инвестициями

Мошенники под видом финансовых специалистов (экспертов) различными способами завлекают людей на поддельные сайты и под предлогом большой прибыли предлагают разместить денежные средства.

Для обмана злоумышленники создают приложения для инвестиций, которые сложно отличить от настоящих сайтов банков и брокерских компаний.

Первый шаг этой схемы – склонить человека зарегистрироваться на сайте. Второй шаг – пополнить виртуальный счет, то есть перевести деньги.

Если клиент хочет вывести свои вложения, его просят внести еще – уже в качестве комиссии за вывод. Иногда, чтобы ослабить бдительность и заставить клиента вложить еще больше, мошенники могут позволить вывести небольшую сумму – якобы дивиденды с акций. Но когда человек пополняет счет на существенную сумму, мошенники присваивают и первоначальный вклад - "тело инвестиции", и последующие платежи. После этого "инвестора" блокируют и перестают выходить с ним на связь.

Жертвами псевдоброкеров становятся люди разных возрастов, которые желают заработать, но малоосведомлены об инвестициях.

Как распознать мошенника?

1. Обещают высокий доход за короткий срок, например, 50% за два месяца.

2. Настаивают на немедленном перечислении денег.

3. Общаются непрофессионально, порой несдержанно и грубо.

4. Просят обеспечить доступ к личному счету, электронному кошельку или карте.

5. Действуют от имени известных банков и инвестиционных компаний, но никакого отношения к ним не имеют.

6. Рекомендуют установить сторонние приложения.

7. Настаивают на получении займов, чтобы продолжить инвестировать.

8. Сайт выполнен непрофессионально, но на первый взгляд его сложно отличить от сайта настоящей компании.

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников!

На что имеет право подросток, достигший возраста 14 лет, и какие обязанности у него появляются по закону?

В связи с достижением 14-летнего возраста объем прав и обязанностей подростка расширяется.

Так, несовершеннолетний имеет право без согласия родителей распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права автора произведения науки, литературы, искусства (например, в случае создания песни или издания книги), вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки. Совершать иные сделки, например, распоряжаться имуществом, которое было подарено, подросток может только с письменного согласия своих законных представителей.

С 14 лет несовершеннолетние граждане с письменного согласия родителей или иных законных представителей могут заключить трудовой договор для выполнения легкого труда. Подростки имеют право быть членом и участником молодежных общественных объединений и вступать в профсоюзы. Для защиты своих интересов несовершеннолетние граждане вправе обращаться в органы опеки и попечительства и в суд.

В связи с получением указанных прав, подросток наделается и рядом обязанностей, например, таких как, выполнение трудовых обязанностей в соответствии с условиями трудового договора и правилами трудового распорядка, соблюдение устава, правил молодежных общественных объединений, членом которых они являются.

Вместе с тем, с достижением 14 лет подростки несут самостоятельную имущественную ответственность по заключенным сделкам, ответственность вследствие причинения вреда, дисциплинарную, а в случаях, предусмотренных законом, и уголовную ответственность.

О постановке на воинский учет при приобретении гражданства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения воинского учета граждане обязаны при приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, установлено, что первоначальная постановка на воинский учет лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, осуществляется военными комиссариатами в течение всего календарного года, в том числе путем включения соответствующих сведений в реестр воинского учета. Заседание комиссии по постановке граждан на воинский учет по рассмотрению вопроса о первоначальной постановке этих граждан на воинский учет после 31 марта проводится, как правило, не реже 2 раз в месяц.

Согласно ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Особенности перевода с платного обучения на бесплатное в частной образовательной организации

С 1 сентября 2024 года вступит в силу приказ Минобрнауки России от 28.08.2023 г.№ 822, которым утвержден порядок перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств образовательной организации.

Такой переход осуществляется при наличии вакантных мест. Информация о количестве вакантных мест размещается в сети «Интернет» и на официальном сайте образовательной организации. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления на переход академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

- прохождение промежуточной аттестации в последнем периоде обучения, выделяемого в рамках курсов, предшествующего подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

- отнесения к определённой категории граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа; граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума; женщин, родивших ребенка в период обучения; детей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции; утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).

В случае перехода с платного обучения на бесплатное с обучающимся заключается соответственно договор об образовании или договор о целевом обучении.

Особенности привлечения к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора

Частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ закреплена административная ответственность за ненадлежащее оформление трудового договора.

Под ненадлежащим оформлением трудового договора понимается отсутствие в данном договоре тех сведений и (или) условий, которые предусмотрены статьей 57 Трудового кодекса РФ, а также включение в трудовой договор условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником возлагается на работодателя.

Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дело о привлечении генерального директора организации к административной ответственности за отсутствие в трудовом договоре условий труда работника на рабочем месте, указал, что такое административное правонарушение не является длящимся.

Датой совершения административного правонарушения, выразившегося в ненадлежащем оформлении трудового договора, является дата заключения соответствующего договора.

Истечение срока исковой давности (один год для нарушений трудового законодательства) является основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Необходимо помнить об этом и своевременно обращаться в уполномоченные органы для защиты своих прав!

Ответственность за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия

Законодателем установлена административная и уголовная ответственность на повреждение, уничтожение объектов культурного наследия.

К объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации влечет административную ответственность как на граждан, так и на юридических лиц. Размер наказания варьируется от 15 тыс. руб. до 200 тыс. руб. на граждан и от 500 тыс. руб. до 60 млн. руб. на юридических лиц.

Статьей 243 Уголовного Кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.

За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Ответственность за приостановление или ограничение коммунальных услуг

Основания и порядок ограничения и приостановления подачи коммунальной услуги установлены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Исполнитель (ресурсоснабжающая организация, управляющая компания) ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами, проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2-хмесячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса.

Запрещено производить ограничение или приостановление коммунальной услуги по отоплению, а в многоквартирных домах – ограничение холодного водоснабжения.

За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (статья 7.23 КоАП РФ).

Возбуждать дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ, вправе должностные лица государственной жилищной инспекции Сахалинской области и органы прокуратуры.

Ответственность за разглашение врачебной тайны

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) определено, что соблюдение врачебной тайны одним из основных принципов охраны здоровья.

В силу ст. 13 Закона врачебную тайну составляют сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Лица, которым в силу исполнения ими трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, обучения стало известно о таких сведениях, их разглашение не допускается.

Однако, из данного правила имеется ряд исключений: случаи, когда предоставление таких сведений возможно без согласия гражданина в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю; при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; по запросу следственных и судебных органов, органов прокуратуры; в случае оказания наркологической медицинской помощи или медицинского освидетельствования несовершеннолетнему, а также лицу, не достигшему возраста 15 лет, для информирования одного из его родителей; в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов; в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность и ряд иных случаев.

Нарушение норм, установленных Законом, может повлечь за собой дисциплинарную, а также административную ответственность по ст.13.14 КоАП РФ.

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.13.11 КоАП РФ.

Также при нарушении такого запрета у гражданина возникает право на обращение в суд с заявлением о возмещении материального и морального вреда, причиненного разглашением сведений, составляющих врачебную тайну.

Правомерность списания банками социальных выплат в счет погашения кредитных обязательств по кредитным договорам

В соответствии с ч. 22.3 ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» предусмотрено, что заёмщик, предоставивший кредитной организации, в которой открыт банковский счёт (банковские счета) заёмщика, распоряжение о периодическом переводе денежных средств либо заранее данный акцепт на списание денежных средств со своего банковского счёта (банковских счетов) в целях погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа), имеет право в течение четырнадцати календарных дней со дня списания с его банковского счёта (банковских счетов) денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и имеющих характер периодических выплат (пособия, пенсии, иные социальные выплаты), обратиться в банк с заявлением о возврате таких денежных средств.

В случае получения данного заявления заёмщика банк обязан в течение трёх рабочих дней возвратить такие денежные средства на банковский счёт (банковские счета) заёмщика.

Согласно ч. 22.4 ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в этом случае при возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств, сумма текущей задолженности заемщика увеличивается на сумму возвращенных денежных средств.

Обязательства заемщика по уплате задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов, со дня возврата кредитной организацией заемщику денежных средств до дня уплаты заемщиком задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных ему кредитной организацией денежных средств должны быть исполнены заемщиком в течение семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика.

В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).

Участие прокурора в судебных спорах по делам о восстановлении на работе

В силу положений п. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ дела о восстановлении на работе рассматриваются в суде с участием прокурора, который дает свое заключение о правомерности расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

За разрешением спора об увольнении работник имеет право обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Такой срок при наличии у работника уважительных причин может быть восстановлен судом при подаче искового заявления. К таким причинам может быть отнесена болезнь работника, невозможность обращения вследствие непреодолимой силы и другие обстоятельства объективно препятствовавшие работнику своевременно обратиться в суд за разрешением трудового спора.

При несогласии с вынесенным по делу судебным актом прокурор и (или) работник вправе обжаловать его в суд вышестоящей инстанции.

В случае признания судом увольнения незаконным, в пользу работника взыскивается средний заработок за все время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Что относится к персональным данным?

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Поскольку законодательство не содержит конкретного перечня персональных данных, к таковым может быть отнесена любая информация о гражданах, в частности: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; образование, квалификация и т.п.; контактная информация (адрес, номер телефона и т.п.); семейное положение, наличие детей; факты биографии; финансовое положение; фотография, используемая для установления личности (

Персональные данные - конфиденциальная информация исходя из ст. 7 Закона о персональных данных, согласно которой лица, получавшие доступ к персональным данным, по умолчанию должны соблюдать их конфиденциальность.



Возврат к списку